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阅读 4345 次 历史版本 0个 创建者:lanwei87 (2012/7/5 13:07:29)  最新编辑:lanwei87 (2012/7/5 13:07:29)
犯罪
拼音:Fàn Zuì (Fan Zui)
同义词条:犯法
  犯罪是做出應受刑法處罰的行爲,又稱犯法:是法律上的罪,不全同於道德、宗教、習俗的罪惡。犯罪之人,在中華人民共和國稱爲犯人或犯罪分子,在中華民國(台灣)則多稱爲犯罪行爲人、犯罪人或行爲人。研究犯罪的學科稱爲犯罪學。  

詞語釋義


  詞目:犯罪
  拼音:fàn zuì
  基本解釋:[commit a crime] 做出犯法的應受刑法處罰的事
  詳細解釋:觸犯法律而構成罪行。《漢書·宣帝紀》:“今百姓多上書觸諱以犯罪者,朕甚憐之。” 宋 司馬光 《論不得言赦前事劄子》:“臣伏覩今月二十三日手詔,應官吏黎庶犯罪在赦前者,並依前後勑條施行。”《水滸傳》第三七回:“小人是個犯罪配送 江州 的人,今日錯過了宿頭,無處安歇。” 洪深《五奎橋》第一幕:“你們今天所做的事,幾乎沒有一件不是犯罪的。”
  

犯罪的基本概念


  犯罪的基本概念是足以危害他人、社會或國家的行爲,在犯罪概念中的核心則是法益的保護,凡是侵害刑法欲保護法益的行爲,都是犯罪行爲。法益是指社會上大多數人認爲應該受保護的利益,不以權利或財產爲限,諸如隱私和信用亦爲法益之一。犯罪與危害行爲沒有本質上的區别,兩者的主要區别在於犯罪是應受刑罰處罰的危害行爲,所以我們可以把犯罪理解爲危害行爲的子集,這個子集的界限就是刑法的規定。中華人民共和國刑法界定犯罪是主要是通過社會危害性來進行的,認爲這是犯罪的本質特征。

  中華人民共和國刑法第十三條對犯罪的定義是:一切危害國家主權、領土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經濟秩序,侵犯國有財產或者勞動群眾集體所有的財產,侵犯公民私人所有的財產,侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利,以及其他危害社會的行爲,依照法律應當受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節顯著輕微危害不大的,不認爲是犯罪。”但不同國家有犯罪的不同概念,有些行爲在某國是犯罪但在他國不是犯罪。中華人民共和國的刑法關於犯罪的定義是一個形式加實質的定義,前一部分是形式定義,“危害社會的行爲”是對犯罪的實質定義。  

刑法規定的犯罪種類


  一、危害國家安全罪

  危害國家安全罪,是指故意危害中華人民共和國國家安全的行爲。

  刑法分則規定的危害國家安全罪,具體包括:背叛國家罪,分裂國家罪,煽動分裂國家罪,武裝叛亂、暴亂罪,顛覆國家政權罪,煽動顛覆國家政權罪,資助危害國家安全犯罪活動罪,投敵叛變罪,叛逃罪,間諜罪,爲境外竊取、刺探、收買、非法提供國家祕密、情報罪,資敵罪等 12 個罪名。

  二、危害公共安全罪

  刑法分則規定的危害公共安全罪,具體包括:放火罪,決水罪,爆炸罪,投毒罪,交通肇事罪,破壞交通工具罪,失火罪,過失決水罪,過失爆炸罪,過失投毒罪,破壞交通設施罪。

  三、破壞社會主義市場經濟秩序罪

  刑法分則規定的破壞社會主義市場經濟秩序罪,具體又分爲八類:

  ( 一 ) 生產、銷售偽劣商品罪
  ( 二 ) 走私罪
  ( 三 ) 妨害對公司、企業的管理秩序罪
  ( 四 ) 破壞金融管理秩序罪
  ( 五 ) 金融詐騙罪
  ( 六 ) 危害税收征管罪
  ( 七 ) 侵犯知識產權罪
  ( 八 ) 擾亂市場秩序罪

  四、侵犯公民人身權利、民主權利罪

  侵犯公民人身權利、民主權利罪,是指故意或者過失地侵犯公民人身權利、民主權利的行爲。

  刑法分則規定的侵犯公民人身權利、民主權利罪,具體包括:故意殺人罪,故意傷害罪,強奸罪,奸淫幼女罪,強制職工勞動罪,過失致人死亡罪,過失致人重傷罪,拐賣婦女兒童罪,非法侵入住宅罪。

  五、侵犯財產罪

  侵犯財產罪,是指故意非法占有、挪用公私財物,或者故意毁壞公私財物,破壞生產經營的行爲。

  刑法分則規定的侵犯財產罪,具體包括:盜竊罪,詐騙罪,搶奪罪,侵占罪,聚眾哄搶罪,挪用特定款物罪,職務侵占罪,挪用資金罪,設施勒索罪,搶劫罪,故意毁壞財物罪,破壞生產經營罪等 12 個罪名。

  六、妨害社會管理秩序罪

  妨害社會管理秩序罪,是指妨害國家機關的社會管理活動,破壞社會正常秩序,情節嚴重的行爲。

  刑法規定的妨害社會管理秩序罪,具體又分爲九類:

  ( 一 ) 擾亂公共秩序罪
  ( 二 ) 妨害司法罪
  ( 三 ) 妨害國 ( 邊 ) 境管理罪
  ( 四 ) 妨害文物管理罪
  ( 五 ) 危害公共衛生罪
  ( 六 ) 破壞環境資源保護罪
  ( 七 ) 走私、販賣、運輸、制造毒品罪
  ( 八 ) 組織、強迫、引誘、容留、介紹賣淫罪
  ( 九 ) 制作、販賣、傳播淫穢物品罪

  七、危害國防利益罪

  危害國防利益罪,是指違反國防法律、法規,拒不履行國防義務或以其他形式危害國防利益,依法應受刑罰處罰的行爲。

  (一)危害國防利益罪的構成

  1 、侵犯的客體是國防利益
  即指國家爲防備和抵抗外來侵略,制止武裝顛覆,保衛國家主權、統一、領土完整和安全所進行的軍事以及與軍事有關的政治、經濟、外交、科技、教育等方面活動的利益,包括國防物質基礎、作戰和軍事行動、國防管理程序、武裝力量建設等方面的利益。
  2 、客觀方面實施了違反國防法律、法規,拒不履行國防義務或以其他形式危害國防利益的行爲
  侵害的對象包括武裝部隊,軍人,軍用武器裝備,軍事設施,軍事通信,軍事禁區和軍事管理區,兵員,部隊的公文、證件、印章,部隊的專用標志等。
  3 、犯罪主體既有個人也有單位
  4 、主觀方面多數犯罪出於故意,個别犯罪出於過失

  (二)危害國防利益罪的分類:

  刑法分則規定的危害國防利益罪,具體包括:阻礙軍人執行職務罪,阻礙軍事行動罪,破壞武器裝備、聚眾擾亂軍事管理區秩序罪,煽動軍人逃離部隊罪,故意提供不合格武器裝備罪,僱用逃離部隊軍人罪,聚眾沖擊軍事禁區罪。

  八、貪污賄賂罪
  貪污賄賂罪,是指國家工作人員利用職務上的便利,非法占有、挪用公共財物以及損害國家工作人員職務廉潔性的行爲。

  貪污賄賂罪基本特征是:

  (1) 侵犯的客體主要是國家工作人員職務的廉潔性
  (2) 客觀方面表現爲利用職務上的便利,實施了非法占有、挪用公共財物以及損害國家廉潔制度,情節嚴重的行爲
  (3) 犯罪主體大多數是特殊主體,即國家工作人員,少數是一般主體
  (4) 主觀方面隻能出於直接故意,過失不構成這類犯罪

  刑法分則規定的貪污賄賂罪,具體包括:貪污罪,挪用公款罪,受賄罪,單位受賄罪,行賄罪,對單位行賄罪,介紹賄賂罪,單位行賄罪,巨額財產來源不明罪,隱瞞境外存款罪,私分國有資產罪,私分罰沒財物罪等 12 個罪名。

  九、瀆職罪

  瀆職罪,是指國家機關工作人員違背公務職責,濫用職權、玩忽職守或者徇私舞弊,妨害國家機關正常職能活動,致使國家和人民利益遭受嚴重損失的行爲。

  刑法分則規定的瀆職罪,具體包括:濫用職權罪,玩忽職守罪,徇私枉法罪,枉法裁判罪,環境監管失職罪,放縱走私罪,商檢失職罪,國家機關工作人員簽訂合同失職罪,動植物檢疫徇私舞弊罪。

  十、軍人違反職責罪

  軍人違反職責罪,是指軍人違反職責,危害國家軍事利益,依照法律應當受刑罰處罰的行爲。
 

犯罪的特征

 

刑事違法性

  刑事違法性是指觸犯刑律,即某一個人的行爲符合刑法分則所規定的犯罪構成要件。刑事違法性是犯罪的法律特征,是對犯罪行爲的否定的法律評價。在罪刑法定原則下,沒有刑事違法性,也就沒有犯罪。因此,刑事違法性是犯罪的基本特征。

  刑事違法性之違法具有不同於其他違法行爲的特殊性。在法理上,違法行爲可以分爲民事違法行爲、行政違法行爲和刑事違法行爲,此外還存在訴訟違法行爲。違法行爲的共同特征違反法律規定,因此,法律規定是違法行爲產生的法律原因。而法律規定是各種各樣的刑法行爲其他部門法的制裁力量,其規範主要由假定與處理兩部分構成。例如,“故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑”,這一刑法規定,“故意殺人的”是罪狀;“處死刑、無期徒刑或者10年以上有期徒刑”是法定刑。罪狀就是刑法規範的假定部分,法定刑是刑法規範的處理部分。當行爲符合刑法所規定的故意殺人這一假定性條件時,就應當處以死刑、無期徒刑或者10年以上有期徒刑這一法定刑。在刑法理論上,刑法規範的假定部分規定的是犯罪構成要件。隻有當行爲人的行爲符合這一犯罪構成要件時,其行爲才構成犯罪並處以刑罰。因此,刑事違法性之違法並非是指對刑法規範中的假定性條件的違反,而恰恰是符合。顯然,刑事違法性之違法是指違反行爲刑法規範前提的禁止性規定。例如,刑法關於故意殺人罪的規定,表明刑法禁止殺人。當行爲符合故意殺人罪的構成要件,就是違反了刑法禁止殺人的規定。由此可見,刑法的禁止性規定是内在於刑法規範的,一個人的行爲是否具有刑事違法性,應以其行爲是否符合刑法所規定的犯罪構成要件爲根據。  

法益侵害性

  法益侵害性是指對於刑法所保護的利益的侵害。這里所謂刑法所保護的利益,就是法益。刑法法益是關係社會生活的重要利益,對此,我國刑法第13條關於犯罪概念的規定中作了明文列擧,這就是國家主權、領土完整和安全、人民民主專政的政權和社會主義制度、社會秩序和經濟秩序、國有財產或者勞動群眾集體所有的財產、公民私人所有的財產、公民的人身權利、民主權利和其他權利。上述法益,可以分爲國家法益、社會法益和個人法益。這些法益被犯罪所侵害而爲刑法所保護,因此,法益侵害性揭示了犯罪的實質社會内容。

  法益侵害行爲是刑法明文規定的,因此行爲是否具有法益侵害性,應以刑法規定爲根據。在這個意義上說,刑事違法性是法益侵害性的前提。一個行爲如果不具有刑事違法性,就不可能具有法益侵害性。因此,超越刑事違法性的法益侵害性是不被承認的,這也是罪刑法定原則的必然要求。由此可見,法益侵害性雖然是對犯罪的實質社會内容的闡述,但它仍然受到犯罪的刑事違法性的限制。在這個意義上說,法益侵害性是刑事違法範圍内的法益侵害性。

  法益侵害具有兩種情形:一是實害,二是危險。實害是指行爲對法益造成的現實侵害,例如故意殺人,已經將人殺死,造成對他人生命法益的侵害。危險是指行爲對法益具有侵害的可能,在這種情況下,實際損害並未發生,但法益處於遭受侵害的危險狀態,因而同樣被認爲具有法益侵害性,並具有刑事可罰性。在我國刑法中,大多數行爲是因爲具有法益侵害的實害性而被規定爲犯罪,例如以發生一定的法益侵害結果爲法定犯罪構成要件的結果犯就是如此。也有少數行爲是因爲具有法益侵害的危險性而被規定爲犯罪,這種危險包括抽象危險與具體危險。其中抽象危險是指立法推定的危險,在司法活動中毋須認定,隻要具有法律規定的行爲既可構成犯罪。具體危險是指司法認定的危險,如果不具有這種危險,即使存在法律規定的行爲也不構成犯罪。此外,犯罪的預備行爲、未遂行爲和中止行爲,也都是沒有造成法益侵害的實害結果,也是因其具有法益侵害的危險而被處罰。 

應受懲罰性


  應受懲罰性是犯罪的重要特征,它表明國家對於具有刑事違法性和法益侵害性的行爲的刑罰懲罰。犯罪是適用刑罰的前提,刑罰是犯罪的法律後果。如果一個行爲不應受刑罰懲罰,也就意味着它不是犯罪。應受懲罰性並不是刑事違法性和法益侵害性的消極的法律後果,它對於犯罪的立法規定與司法認定具有重要意義。在立法上,應受懲罰性對於立法機關將何種行爲規定爲犯罪具有制約作用。某種行爲,隻有當立法機關認爲需要動用刑罰加以制裁的時候,才會在刑法上將其規定爲犯罪,給予這種行爲否定的法律評價。在司法上,應受懲罰性對於司法機關劃分罪與非罪的界限也具有指導意義。根據刑法第13條關於犯罪概念的但書規定,某種行爲情節顯著輕微的不認爲是犯罪。這些不認爲是犯罪的行爲,也是沒有必要予以刑罰懲罰的行爲。因此,是否具有應受懲罰性也是犯罪的重要特征。

  這里應當指出,應受刑罰懲罰與是否實際受到刑罰懲罰,這是兩個不同的概念。某一行爲如果缺乏應受刑罰懲罰性,就不構成犯罪。但犯罪不一定都實際受到刑罰懲罰。我國刑法第37條規定:“對於犯罪情節輕微不需要判處刑罰的,可以免予刑事處罰。”這種免予刑事處罰是以行爲構成犯罪行爲前提的。這種情節輕微的犯罪行爲雖然具有應受懲罰性,但因其不需要判處刑罰而免予刑事處罰。 

犯罪的分類

 

重罪與輕罪


  在所有犯罪分類中,重罪與輕罪是最經典的一種分類法。這種分類法不僅盛行於大陸法系國家,而且也爲英美法系國家所認可。在大陸法系國家,重罪與輕罪的區分來自於1810年《法國刑法典》。除重罪與輕罪外,還有違警罪。在英美法系國家,重罪(felony)作爲一類特殊的犯罪,具有特定的含義,指某種殘酷、凶暴、邪惡或卑鄙的東西。因此,同是重罪與輕罪的分類,在兩大法系具有不同的蘊涵。

  重罪與輕罪,主要是根據犯罪的輕重程度劃分的,其劃分的意義在於實體與程序兩個方面:從實體上來說,重罪與輕罪的劃分在犯罪的認定與刑罰的適用上具有一定的意義。例如,未遂犯的處罰範圍就與重罪和輕罪有關,重罪的未遂一般都要處罰,而輕罪的未遂隻是在法律有規定的場合才予以處罰。刑罰的適用與重罪和輕罪的劃分更具有直接關聯。例如緩刑,一般來說隻能適用於輕罪。從程序上來說,重罪與犯罪的劃分在訴訟程序的選擇和管轄級别的確定上都具有一定的意義。例如,在訴訟程序分爲普通程序與簡易程序的情況下,對於輕罪一般隻能適用簡易程序。此外,在確定管轄級别的時候,重罪由較高級别的法院管轄,輕罪由較低級别的法院管轄,這也是一般的原則。

  我國刑法沒有重罪與輕罪的明文規定,但在刑法中存在“犯罪較輕的”和“處刑較輕的”規定,相對於“犯罪較輕的”和“處刑較輕的”情形,當然就有“犯罪較重的”和“處刑較重的”情形。這里的犯罪較輕與犯罪較重,並非指不同種犯罪之間的輕重之分,而是指同一種犯罪中的輕重之别。例如,我國刑法中的故意殺人罪,分爲兩種情形:一是基本構成,處死刑、無期徒刑或者10年以上有期徒刑;二是減輕構成,處3年以上10年以下有期徒刑。這里的情節較輕的故意殺人罪,就是故意殺人罪中的輕罪。 

自然犯與法定犯


  自然犯與法定犯,是學理上的一種犯罪分類,這種分類涉及對犯罪性質的基本認識,因而十分重要。

  自然犯法定犯的區分可以追溯到古羅馬法。古羅馬法將古希臘倫理學中的惡性理論適用於對犯罪的理解,確立了自體惡(mala in se)與禁止惡(mala prohibita)兩種不同的犯罪類型。及至近代,加羅法洛在其自然犯罪的概念中,明顯包含古羅馬法中自體惡的内容,在此基礎上形成自然犯與法定犯的兩分法。在現代大陸法系刑法理論中,自然犯與法定犯的分類被廣泛承認,但在兩類犯罪區分的標准上則莫衷一是。在英美法系刑法理論中同樣存在類似自然犯與法定狎的分類,但由於分類標准的模糊性,理論上不乏對此否認的觀點。我認爲,自然犯與法定犯的區分涉及倫理與法律的關係問題。在一般情況下,倫理與法律是統一的,凡是違反法律的,均是違反倫理的,反之則不然。但在違反倫理的程度上,有些重一些,有些輕一些,這也是一個不可否認的事實。尤其是在附屬刑法日益發達的情況下,某些單純由於違反法律規則而與倫理無涉的犯罪逐漸增加。在這種情況,自然犯與法定犯的區分具有一定意義。當然,自然犯與法定犯的區分是相對的,互相之間是可以轉化的。在社會倫理道德演變過程中,環境犯罪等法定犯越來越具有自然犯的色彩,這就是所謂法定犯的自然犯罪化。自然犯與法定犯的分類在刑法上具有一定的意義。例如,在違法性意識問題上,故意犯罪的成立是否要求具有違法性意識,存在各種不同的見解,其中自然犯與法定犯區别論,就是着眼於自然犯與法定犯在犯罪性質上的區分,主張自然犯故意不需要違法性意識,法定犯的故意則要求具有違法性意識。盡管這種見解未必完全正確,但還是說明由於自然犯與法定犯在性質上的差别,可能影響其構成要件的内容。 

侵害私法益的犯罪與侵害公法益的犯罪


  在大陸法系刑法理論中,根據犯罪侵害法益的性質,可以把犯罪分爲侵害私法益的犯罪與侵害公法益的犯罪。由於公法益又可以分爲社會法益與國家法益,又可以把犯罪分爲以下三類:侵害個人法益的犯罪、侵害社會法益的犯罪和侵害國家法益的犯罪。這是大陸法系刑法理論中最爲通行的犯罪分類法。

  侵害個人法益的犯罪、侵害社會法益的犯罪和侵害國家法益的犯罪三分法,最初的歷史淵源可以追溯到古羅馬法。在古羅馬法中,犯罪被分爲公罪和私罪或稱公犯和私犯兩大類。公罪是指侵害國家法益和社會法益的犯罪,其法律後果是刑罰;私罪是指侵害個人法益的行爲,最初被看成是個人之間的糾紛,隻發生債的關係,被害人隻能依據普通程序要求損害賠償。後來被害人才可以對私罪提起刑事自訴,不過因此而喪失要求損害賠償的權利。及至中世紀,公罪與私罪的分類被世俗犯罪與宗教犯罪所取代。世俗犯罪是指世俗當局管轄的犯罪,包括叛逆罪、犯上罪等。宗教犯罪是指由教會審判處理的犯罪,包括褻瀆神靈罪、異端罪等。貝卡里亞將犯罪分爲三大類:第一類是直接地毁傷社會或社會的代表的犯罪,即危害國家法益的犯罪。第二類的侵犯私人安全的犯罪,即危害個人法益的犯罪。第三類犯罪屬於同公共利益要求每個公民應做和不應做的事情相違背的行爲,即危害社會法益的犯罪。在上述三類犯罪中,第一類和第三類實質上是侵害公法益的犯罪,類似於羅馬法中的公罪,而第三類實質上是侵害私法益的犯罪,類似於羅馬法中的私罪。這一犯罪分類經過刑事古典學派其他刑法學家的發颺光大,成爲大陸法系刑法理論中犯罪分類的通說,並且爲大陸法系國家刑法分則體系的建構奠定了基礎。例如,1810年《法國刑法典》就是以侵害公法益的犯罪與侵害私法益的犯罪作爲其刑法分則的基本框架的。它將犯罪分爲兩大類,即妨害公法益之重罪及輕罪和妨害私法益之重罪及輕罪,以妨害公法益之重罪及輕罪爲刑法分則第一編,以妨害私法益之重罪及輕罪爲刑法分則第二編,由此形成刑法分則體系。又如,1871年《德國刑法典》,雖然未將犯罪分爲侵害公法益的犯罪與侵害私法益的犯罪,而是根據侵害國家法益的犯罪、侵害社會法益的犯罪與侵害個人法益的犯罪這樣一種概括,建立刑法分則體系。由此可見,侵害公法益的犯罪與侵害私法益的犯罪的分類對於刑法分則體系的建立具有重要意義。

  我國刑法沒有采用關於沒有侵害私法益的犯罪與侵害公法益的犯罪的劃分法,我國刑法分則體系主要是根據犯罪所侵害的社會關係的性質而建構的。但社會關係的性質,其内容同樣也可以從侵犯國家利益的犯罪、侵犯社會利益的犯罪與侵犯個人利益的犯罪的角度進行劃分。例如,危害國家安全罪、危害國防利益罪、貪污賄賂罪、瀆職罪和軍人違反職責罪具有侵害國家法益的犯罪的性質。危害公共安全罪、破壞社會主義市場經濟秩序罪和妨害社會管理秩序罪具有侵害社會法益的犯罪的性質。侵犯公民人身權利、民主權利罪和侵犯財產罪具有侵害個人法益的犯罪的性質。由此可見,侵害私法益的犯罪與侵害公法益的犯罪之區分,對於正確地理解我國刑法分則體系具有一定的意義。

  

國内外犯罪



  從刑法的一般意義上說,犯罪指的就是國内犯罪。當涉及國際刑法的時候,才產生國際犯罪的問題,國内犯罪與國際犯罪的區分才具有理論意義。

  國内犯罪是指違反國内刑法的行爲,因而,根據各國刑法可以確定其犯罪行爲。國際犯罪是指違反國際刑法的行爲,由於對國際刑法理解上的差别,國際刑法的範圍與種類並不像國内刑法那樣具有確定性。通常認爲,犯罪最初都是國内刑法上的犯罪,國際犯罪是從涉外犯罪、跨國犯罪中發展起來的,因而國際犯罪與國内犯罪有着密切聯繫。涉外犯罪是指具有涉外因素犯罪,包括主體涉外,例如犯罪主體是外國人;客體涉外,例如被害人是外國人或者危害的是外國財物;犯罪地涉外,例如域外犯罪,等等。涉外犯罪雖然具有涉外因素,由於這種犯罪認定的標准是國内刑法,因而它與國際犯罪仍然是有所不同的,兩者不可混淆。至於跨國犯罪是指犯罪跨越兩個或兩個以上國度的犯罪。與此相類似的,還有跨境犯罪,指犯罪跨越兩個或兩個以上地區的犯罪。跨國犯罪的跨國性,使之具有涉外犯罪的性質,但跨國犯罪又具有不同於一般涉外犯罪的特點,即犯罪行爲跨越不同的國度。這種跨國犯的最狹義的表現是隔地犯,即行爲實施地與結果發生地分别在兩個不同國度,其中一項在本國領域内而形成的跨國犯罪。從廣義上說,犯罪行爲本身在不同國家實施,例如跨國販運毒品,或者同一犯罪分别在不同國家實施等。

  上述涉外犯罪與跨國犯罪現象的存在表明:犯罪不可能局限在一個國家的域内,隨着國際社會交往的增加,必然會出現與各國相關的犯罪。正是爲了維護國際公共秩序,有必要把某些對國際社會的犯罪視爲國際犯罪。國際犯罪是從涉外犯罪、跨國犯罪中發展起來的。相對於國内犯罪而言,國際犯罪具有獨立性與依從性。國際犯罪的獨立性,是指國際犯罪作爲一種危害國際社會的犯罪,其所違反的不僅是有關國家的國内刑法,而且違反國際社會通過締結國際公約的形式而制定的國際刑法規範,國際犯罪也需要在國内刑法中得以確認,這就是所謂國際犯罪國内化。因此,國際犯罪又具有對國内犯罪的依從性。在這個意義上,一個國家刑法中確認的國際犯罪,同時必然是其國内犯罪,由此可見,國内犯罪與國際犯罪的區分是相對的,應當看到兩者的密切聯繫。

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